Интеллектуальные развлечения. Интересные иллюзии, логические игры и загадки.

Добро пожаловать В МИР ЗАГАДОК, ОПТИЧЕСКИХ
ИЛЛЮЗИЙ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Стоит ли доверять всему, что вы видите? Можно ли увидеть то, что никто не видел? Правда ли, что неподвижные предметы могут двигаться? Почему взрослые и дети видят один и тот же предмет по разному? На этом сайте вы найдете ответы на эти и многие другие вопросы.

Log-in.ru© - мир необычных и интеллектуальных развлечений. Интересные оптические иллюзии, обманы зрения, логические флеш-игры.

Привет! Хочешь стать одним из нас? Определись…    
Если ты уже один из нас, то вход тут.

 

 

Амнезия?   Я новичок 
Это факт...

Интересно

В книгах Конан Дойля Шерлок Холмс никогда не говорил «Элементарно, Ватсон!».

Еще   [X]

 0 

Правоведение. Ответы на экзаменационные билеты (Белоусов Михаил)

В настоящее пособие включены краткие ответы на вопросы по правоведению.

Год издания: 2009

Цена: 89.9 руб.



С книгой «Правоведение. Ответы на экзаменационные билеты» также читают:

Предпросмотр книги «Правоведение. Ответы на экзаменационные билеты»

Правоведение. Ответы на экзаменационные билеты

   В настоящее пособие включены краткие ответы на вопросы по правоведению.
   Пособие составлено на основе новейшего конституционного законодательства РФ и международных договоров РФ и полностью соответствует программе курса «Правоведение».
   Целью настоящего пособия является оказание помощи в изучении правоведения, подготовке к сдаче курсовых экзаменов.
   Книга предназначена для студентов высших и средних специальных учебных заведений юридического профиля.


Михаил Белоусов,В. А. Майоров Правоведение. Ответы на экзаменационные билеты

1. Понятие, предмет и метод правоведения

   Согласно Конституции РФ мы все живем в демократическом правовом государстве. Одним из основных принципов является то, что незнание закона не освобождает от ответственности. Правоведение предназначено для студентов, обучающихся по неюридическим специальностям, оно охватывает все важнейшие отрасли права, дает студентам необходимый минимум знаний. Правоведение – это наука, изучающая государство и право как взаимосвязанные явления, систему основных понятий юриспруденции и основные отрасли российского права.
   Основные отрасли права, изучаемые правоведением:
   1) конституционное право;
   2) гражданское право;
   3) наследственное право;
   4) семейное право;
   5) трудовое право;
   6) земельное право;
   7) налоговое право;
   8) административное право;
   9) гражданское процессуальное право; 10)арбитражно-процессуальное право; 11)уголовное право; 12)экологическое право; 13)международное право; 14)адвокатура и нотариат.
   Предмет любой науки – это то, что она изучает, это та сторона действительности, на исследование которой данная наука нацелена. Предмет правоведения состоит из множества предметов наук юриспруденции, входящих в его состав. Так, предмет теории государства и права охватывает:
   1) наиболее общие закономерности зарождения, развития, функционирования и современного состояния государства и права;
   2) основные, ключевые проблемы государства и права;
   3) систему основных (базовых) понятий юриспруденции.
   Предметом экологического права являются общественные отношения в области взаимодействия общества и природы, которые подразделяются на отраслевые и комплексные и т. д. Именно система всех предметов наук, изучаемых правоведением, и составляет его предмет.
   Метод науки – совокупность приемов и способов, с помощью которых изучается предмет науки.
   Методы правоведения подразделяются на:
   1) всеобщие;
   2) общенаучные;
   3) частнонаучные.
   Всеобщие методы – общефилософские подходы, связанные с такими наиболее универсальными принципами мышления, как диалектика и метафизика. При диалектическом методе государство и право, отрасли и институты права существуют, существовали и будут существовать как вечные и неизменные образования независимо от воли человека.
   Общенаучные методы – это способы познания, которые используются целым рядом наук, в т. ч. и правоведением.
   К их числу относятся:
   1) метод анализа – условное разделение сложного явления на части и исследование его по частям;
   2) метод синтеза – изучение явлений путем их объединения и рассмотрения как единого целого;
   3) логический метод – изучение явления с помощью формальной логики;
   4) исторический метод – изучение явления в историческом аспекте;
   5) функциональный метод – исследование функций различных явлений, механизмов;
   6) системный метод – изучение явлений как единой системы, выявление и изучение их связей в системе.
   Частно-научные методы – это такие методы, которые заимствованы правоведением из других наук.
   Среди таких методов можно назвать следующие:
   1) статистический;
   2) конкретно-социологический;
   3) моделирование;
   4) сравнительно-правовой.

2. Понятие, признаки и функции государства

   1) государство является единственным представителем всего общества, всех граждан страны;
   2) государство обладает суверенитетом, под которым понимается независимость власти данной страны от любой иной власти. Суверенитет делится на внешний и внутренний. Внешний суверенитет – это независимость власти страны во внешнеполитической деятельности. Внутренний суверенитет – это независимость государственной власти внутри страны, право принимать законы, общеобязательные на всей территории страны;
   3) государство обладает аппаратом управления, который наделен властными полномочиями; состоит из законодательной и исполнительной власти;
   4) государство имеет правоохранительные органы, которые обеспечивают правопорядок;
   5) государство обладает вооруженными силами, которые обеспечивают его оборону;
   6) в государстве действует система правосудия. Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом (ч. 1 ст. 118 Конституции РФ);
   7) государство непосредственно связано с правом;
   8) только государство имеет право использовать принудительные меры в управлении обществом (уголовно-правовые, административно-правовые и др.);
   9) государство может устанавливать налоги и сборы, общеобязательные на территории всей страны; это своеобразная плата физических и юридических лиц за предоставление им «услуг» государством. Налоги и сборы – взимаемые безвозмездно с организаций и физических лиц принадлежащие им денежные средства в целях финансового обеспечения деятельности государства;
   10) государство имеет определенные материальные ценности особого рода (государственный бюджет, золотовалютный запас и т. д.).
   Функции государства – это основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач. Выделяют следующие функции государства:
   1) постоянные и временные;
   2) основные и неосновные;
   3) внутренние и внешние.
   Постоянные функции – это направления деятельности государства, осуществляемые на всех этапах его развития (экономическая функция, функция обороны страны и др.). Временные функции осуществляются для решения задач, стоящих перед государством в течение ограниченного периода времени (например, устранение последствий стихийного бедствия).
   Основные функции – наиболее важные направления деятельности государства по решению стратегических задач (государственная оборона и др.). Неосновные функции – направления деятельности государства для решения задач в конкретной, узкой сфере общественной жизни (организация работы общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и т. д.). Разделение функций на основные и неосновные весьма условно. Внутренние функции – это направления деятельности государства по решению задач внутри государства. К этим функциям относятся следующие:
   1) функция охраны прав и свобод человека и гражданина;
   2) экономическая функция;
   3) функция налогообложения и взимания налогов;
   4) функция социальной защиты;
   5) экологическая функция и др.
   Внешние функции – это основные направления деятельности государства по решению внешнеполитических задач. К ним относятся:
   1) оборона страны;
   2) обеспечение мира и поддержание мирового порядка;
   3) сотрудничество с другими государствами и т. д.

3. Возникновение государства. Форма государства, основные формы правления

   1) теологическая;
   2) марксистская (классовая);
   3) патриархальная;
   4) договорная;
   5) психологическая;
   6) органическая;
   7) теория насилия и т. д.
   Марксистская теория возникновения государства. Представители: К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. Государство возникло в силу ряда причин:
   1) произошло разделение труда;
   2) появилась частная собственность;
   3) появились классы.
   Для поддержания господства эксплуататоров над эксплуатируемыми было создано государство. Теологическая теория (А. Августин, Ф. Аквинский). Государство возникает по воле Бога. Государственная власть является продолжением воли Бога на земле.
   Патриархальная теория (Аристотель, Р. Филмер, Н.К. Михайловский). Государство возникает в процессе развития семьи. Монарх уподобляется отцу семейства, все остальные должны ему подчиняться.
   Договорная теория (Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев и др.). Государство возникает в результате заключения договора между людьми, которые передают часть своей свободы государству, а последнее обязуется их защищать. Психологическая теория (Л.И. Петражицкий, З. Фрейд, Г. Тард). Государство возникло благодаря особым свойствам психики: желанию одних подчиняться власти, желанию других обладать властью и т. д. Органическая теория (Г. Спенсер, А.Э. Вормс, П.И. Прейс). Государство возникает и развивается подобно биологическому организму. Государственные институты уподобляются частям организма. Без них невозможно существование государства, как, например, организм не может существовать без головного мозга.
   Теория насилия (Шан Ян, Е. Дюринг, Л. Гумплович и др.). Государство возникает путем насилия одних членов общества над другими; одного государства над другим и т. д.
   Форма государства – это способ организации политической власти, которая охватывает форму правления, форму государственного устройства и политические режимы. Форма показывает особенности внутренней организации государства, порядок образования и структуру органов власти. Форма правления – это система организации высших органов государственной власти, их компетенция, взаимоотношения друг с другом, порядок их образования.
   Форма государственного устройства показывает территориальную структуру государства, отношение государства с его территориальными единицами.
   Политический режим – это средства и методы осуществления государственной власти.
   Основными формами правления являются монархия и республика. Монархия – это форма правления, при которой вся полнота государственной власти сосредоточивается в руках одного человека (монарха); он осуществляет ее пожизненно, передавая по наследству. Признаки монархии: государственная власть осуществляется единолично, бессрочно, независимо от населения, передается по наследству.
   Виды монархий:
   1) абсолютная;
   2) ограниченная.
   Республика – это форма правления, при которой высшие органы государственной власти избираются народом на определенный срок; имеет место разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную.
   Виды республик: президентская, парламентская и смешанная (парламентско-президентская).
   Президентская республика – президент является главой исполнительной власти (правительства) и главой государства. Парламентская республика – парламент является важнейшим из органов государственной власти, он формирует и контролирует правительство. Смешанная республика – правительство формируется и контролируется президентом и парламентом.

4. Формы государственного устройства

   Формы государственного устройства:
   1) унитарное государство;
   2) федерация;
   3) конфедерация.
   Унитарное государство – это единое, слитное государство, разделенное на административно-территориальные единицы, не обладающие, как правило, какой-либо политической самостоятельностью (Дания, Швеция, Франция и др.).
   Основные признаки унитарного государства:
   1) единство территории;
   2) единая для всей страны система органов государственной власти;
   3) единое для всей страны гражданство;
   4) единая система законодательства;
   5) наличие одной общегосударственной конституции;
   6) деление страны осуществляется только по административно-территориальному признаку и др.
   Унитарные государства можно разделить на:
   1) децентрализованные;
   2) централизованные.
   В децентрализованных государствах существует конституционное распределение полномочий между общегосударственными органами власти и органами власти территориальных единиц. Последние могут принимать свои нормативные акты, однако, например, в Италии они утверждаются законом республики. Также они наделяются правом решать местные вопросы (профессионального обучения, туризма и гостиничного дела, сельского и лесного хозяйства и др.) Многие де-централизованные унитарные государства в науке принято считать находящимися в стадии перехода от унитарной к федеративной форме государственного устройства.
   В централизованных унитарных государствах в административно-территориальных единицах нет выборных органов власти, обладающих правом самостоятельно решать местные вопросы. Руководители местных органов власти назначаются центральной властью. Таких стран немного (некоторые страны Африки и Азии).
   Федерация – сложное государство, состоящее из государственных образований, имеющих признаки государства. Составные части федерации именуются субъектами, они имеют свои конституции или основные законы (в Российской Федерации – уставы областей, краев и автономий), свои высшие органы государственной власти (главу субъекта, парламент, правительство), свои герб, флаг. Разграничение полномочий между субъектами и федерацией отражено в общефедеральной конституции.
   Виды федераций:
   1) территориальная;
   2) национальная;
   3) смешанная (национально-территориальная).
   Территориальная федерация – в основу разделения страны на субъекты положен территориальный признак. Как правило, это делается в больших государствах или государствах новых, где еще не успели сложиться национально-этнические группы, проживающие на определенной территории. Типичными примерами могут служить США, Бразилия, Мексика. История показывает, что такие страны более прочные и устойчивые.
   Национальная федерация – разделение на субъекты производится по национальному признаку, т. е. на основе проживающих в государстве национальностей. Такие государства считаются непрочными (Республика Югославия).
   Смешанные – в основу деления на субъекты положены и национальный, и территориальный признаки (в Российской Федерации 32 субъекта созданы по национальному признаку и 57 – по территориальному).
   Конфедерация – временное неустойчивое образование, союз самостоятельных государств, образуемый для достижения каких-либо конкретных целей.
   Признаки конфедерации:
   1) наличие у ее частей суверенитета и других признаков государства;
   2) отсутствие единых высших органов власти или наделение их минимальной компетенцией;
   3) право свободного выхода из такого государства.

5. Механизм государства. Органы государственной власти

   Механизм государства – это система органов, через которую государство реализует свои функции, осуществляет государственную власть. Система органов базируется на общих принципах работы, которые, как правило, закреплены в конституции. К ним относятся: приоритет прав и свобод человека и гражданина, демократизм, разделение властей, законность, гласность, федерализм, профессионализм, сочетание единоначалия и коллегиальности, сочетание выборности и назначаемости.
   Признаки механизма государства:
   1) наличие особой группы людей, для которых управление является основным занятием, и за это они получают материальное вознаграждение;
   2) наличие государственных органов, наделенных властными полномочиями;
   3) единство, т. е. все органы, входящие в механизм государства, взаимосвязаны и являются частями одного целого;
   4) все государственные органы выполняют функции государства;
   5) иерархичность – построение системы органов по принципу пирамиды, где вышестоящие органы наделены большими полномочиями, чем нижестоящие;
   6) работа государственных органов обеспечивается особым аппаратом принуждения;
   7) государственный механизм обладает особыми материальными средствами, обеспечивающими его работу.
   Структура государственного механизма:
   1) государственные органы;
   2) государственные учреждения;
   3) государственные предприятия.
   Орган государства – это юридически оформленное организационное хозяйственное звено государственного механизма, которое участвует в осуществлении конкретных функций, в связи с чем наделено властными полномочиями.
   Признаки государственного органа:
   1) является самостоятельным звеном государственного механизма, входит в единую систему государственных органов, имеет свои права и обязанности, закрепленные в правовых актах;
   2) наделяется государством властными полномочиями для осуществления своей деятельности, в т. ч. полномочием применять меры принуждения;
   3) имеет собственную компетенцию;
   4) выполняет строго определенный круг задач;
   5) образуется в установленном законом порядке;
   6) имеет соответствующие материальные средства для решения стоящих перед ним задач.
   Виды государственных органов. По признаку строения государства выделяются:
   1) общефедеральные государственные органы, которые осуществляют свою деятельность на территории всей страны;
   2) республиканские, которые действуют на территории соответствующего субъекта РФ;
   3) местные, осуществляющие свою деятельность в городских, сельских поселениях.
   По признаку разделения властей государственные органы делятся на:
   1) законодательные – в России это Федеральное Собрание, состоящее из Совета Федерации (высшая палата) и Государственной Думы (нижняя палата – непосредственно принимает законы);
   2) исполнительные – Правительство РФ, федеральные министерства, ведомства, государственные комитеты, службы и т. д.;
   3) судебные – судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 2 ст. 118 Конституции РФ). Во главе системы судов в Российской Федерации стоят Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный Суд РФ.
   По срокам осуществления полномочий органы делятся на постоянно действующие и временно действующие.
   По характеру компетенции делятся на: органы общей компетенции, имеющие широкий круг полномочий (Правительство РФ, Президент РФ и др.); и органы специальной компетенции, имеющие полномочия, ограниченные определенной сферой (Министерство внутренних дел, Министерство здравоохранения и др.).

6. Понятие, признаки и принципы права. Источники права

   Основные признаки права:
   1) волевой характер – право выражает государственную волю, а через нее – классовые, религиозные, общечеловеческие и иные интересы;
   2) общеобязательность – нормы права обязательны к исполнению теми, кому они адресованы;
   3) формальная определенность – нормы права конкретны, однозначны, четко сформулированы и закреплены в письменном виде;
   4) связь с государством – правовые нормы принимаются только государством в лице специально уполномоченных им на то органов с соблюдением специальной процедуры;
   5) охрана мерами государственного воздействия – в случае несоблюдения норм права возможно применение мер принудительного характера.
   Принципы права:
   1) справедливость – правовые нормы должны быть близки к нормам морали и нравственности, укреплять справедливость в обществе;
   2) равенство всех перед законом и судом – все члены общества независимо от материального состояния, социального положения, пола, расы, вероисповедания и т. д. признаются равными в правах и обязанностях;
   3) единство прав и обязанностей – наряду с правами и свободами человека на последнего возлагаются и обязанности, которые для него обязательны. Невозможно существование права без обязанности и наоборот;
   4) гуманизм – нормы права основываются на идее уважения к личности, ее правам и свободам;
   5) демократизм – принадлежность власти народу, т. е. нормотворчество есть прерогатива прежде всего народа, которую он осуществляет через представительные органы; 6) сочетание убеждения и принуждения – нормы права обязательны к исполнению, которое достигается прежде всего мерами убеждения, однако если это не происходит, применяются меры принуждения. Источники права – это разнообразные правовые акты, закрепляющие юридические нормы.
   Виды источников права:
   1) правовой обычай – наиболее древний источник права, исторически сложившийся и содержащийся в сознании людей. Письменно не закреплен, но санкционирован и признается государством. В результате многократного применения данные обычаи входят в привычку людей. Иногда государство придает им силу закона – юридическую силу. Они влекут юридические последствия. Правовыми становятся только наиболее часто применяемые и общепризнанные обычаи;
   2) юридический прецедент – решение судебного органа по конкретному делу, которое впоследствии становится обязательным для всех судов при разрешении подобных дел. Распространен в странах англосаксонской правовой семьи (Великобритании, США, Канаде и др.), где является основным источником права. В России не применяется;
   3) нормативный договор – соглашение равноправных субъектов, содержащее юридические нормы, заключается добровольно, содержит нормы об ответственности за невыполнение или отступление от правил договора. Широко распространен в международном праве;
   4) нормативный правовой акт – это изданный в особом порядке документ, принятый компетентным органом, содержащий нормы права и направленный на регулирование общественных отношений. Является основным источником права в странах континентальной правовой системы. Нормативные правовые акты делятся на законы и подзаконные акты.
   К законам относятся:
   1) Конституция РФ;
   2) федеральный конституционный закон;
   3) федеральный закон;
   4) законы субъектов Федерации.

7. Происхождение права, взаимосвязь права и государства

   Существует множество теорий происхождения права.
   1. Теория естественного права (Г. Гроций, Дж. Локк, А.Н. Радищев и др). Суть теории: разграничиваются естественное и позитивное (законы) право. Естественное право – совокупность высших нравственных ценностей, существует в сознании людей, совокупность неотчуждаемых прав и свобод человека. Позитивное право – это официально признанное в государстве право. Естественные права принадлежат человеку от рождения и не зависят от воли законодателя. Позитивное право не всегда справедливо, несправедливые нормы должны заменяться естественным правом. Право и мораль едины. Закон становится правом только тогда, когда он совпадает с естественным правом.
   2. Историческая школа права (Г. Гуго, Г.Ф. Пухта, Ф.К. Савиньи).
   Суть теории: не признается единое для всего народа право. Право складывается исторически, а т. к. история каждой страны уникальна и неповторима, то и право должно быть у каждого государства свое. Право возникает и формируется постепенно, каждая норма права должна быть исторически проверена.
   На первое место среди источников права выдвигаются правовые обычаи как наиболее древние и проверенные временем.
   3. Нормативистская теория права (Х. Кельзен, Р. Штаммер, П.И. Новгородцев).
   Суть теории: под правом понимается система норм, которая образует пирамиду. На самом верху пирамиды (во главе) стоит «суверенная норма», определяющая смысл остальных норм. Каждая нижестоящая норма производна от вышестоящей. Естественное право не признается, право – это только юридические нормы, созданные по воле законодателя.
   4. Психологическая теория права (Л.И. Петра– жицкий, Г. Тард, М.А. Рейснер).
   Суть теории: истоки права коренятся в психике человека. Изучая психику человека, можно понять сущность права. Различают интуитивное и позитивное право. Интуитивное право главенствующее, это совокупность психологических личных переживаний, которые возникают при контакте человека с обществом. Права и обязанности возникают, соответственно, при психологическом контакте двух людей, один из которых переживает право требования совершить какой-либо поступок, а другой переживает обязанность его совершить.
   5. Социологическая теория права (Э. Эрлих, Г. Канторович, С.А. Муромцев).
   Суть теории: право и закон не тождественны. Право есть практическая реализация закона, т. е. юридическая практика, судебные решения, обычаи и т. д. Значение юридических норм второстепенно. Творцами права являются те, кто применяет законы на практике.
   6. Марксистская теория права (К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин).
   Суть теории: в основу происхождения права положен классовый подход. Право порождено экономикой. Право есть возведенная в закон воля экономически господствующего класса.
   Право устанавливается и охраняется государством, оно обусловлено спецификой производственных отношений и выражает волю небольшого класса, в руках которого сосредоточена основная масса средств производства.
   Все вышеназванные теории происхождения права следует учитывать, ни одна из них не является главенствующей, но и не отрицается.
   Взаимосвязь права с государством проявляется в том, что государство в лице его уполномоченных органов принимает и устанавливает юридические нормы. Последние реализуются через систему исполнительных органов.
   В случае несоблюдения или ненадлежащего соблюдения юридических норм государство применяет различные меры воздействия, в т. ч. и принуждение, т. е. юридические нормы гарантируются государством.
   Государство, его институты, власть закреплены в праве и действуют, опираясь на право и правовые средства.

8. Нормативные правовые акты. Закон

   Признаки нормативного правового акта:
   1) является результатом деятельности специально уполномоченных на то государственных органов или должностных лиц;
   2) имеет особую документарно-письменную форму;
   3) содержит в себе юридические нормы;
   4) обладает юридической силой;
   5) адресован неопределенному кругу субъектов;
   6) регулирует общественные отношения;
   7) охватывает действием определенную территорию;
   8) обеспечивается государственным принуждением в случае нарушения.
   По юридической силе нормативные правовые акты делятся на:
   1) законы;
   2) подзаконные акты.
   Закон – это нормативный правовой акт, принятый в особом порядке, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической силой, являющийся основным источником права, регулирующий наиболее важные общественные отношения.
   Признаки закона:
   1) принимается специально уполномоченными государством органами – органами законодательной власти или народом на референдуме;
   2) принимается в особом процессуальном порядке;
   3) регулирует наиболее важные общественные отношения;
   4) общеобязателен;
   5) выражает волю народа;
   6) обладает высшей юридической силой.
   Виды законов в Российской Федерации:
   1) Конституция РФ – это основной закон государства, обладает наивысшей юридической силой, все остальные законы не должны противоречить Конституции РФ. В ней закреплены основы конституционного строя, основные права и свободы человека и гражданина, федеративное устройство Российской Федерации, система федеральных органов государственной власти, основы местного самоуправления. Принимается народом на референдуме;
   2) федеральные конституционные законы – наиболее важные государственные законы, которые разрабатываются по вопросам, прямо указанным в Конституции РФ (ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» от 21 июля 1994 г.). Федеральный конституционный закон обладает более высокой юридической силой по сравнению с федеральным законом;
   3) федеральные законы – основной вид законов в Российской Федерации. Регулируют различные стороны жизни общества. Принимаются Государственной Думой РФ с соблюдением установленной процедуры, одобряются Советом Федерации РФ и подписываются Президентом РФ. Разрабатываются и принимаются во исполнение Конституции РФ и федеральных конституционных законов. Различают органические и чрезвычайные законы;
   4) законы субъектов РФ принимаются законодательными органами субъектов РФ по вопросам исключительного ведения субъектов РФ и вопросам совместного ведения субъектов Федерации и РФ. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ не могут противоречить федеральным законам. В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон, в такой же ситуации, если противоречит федеральному закону нормативный акт, изданный по вопросам исключительного ведения субъекта РФ, действует нормативный правовой акт субъекта РФ.
   Структура закона:
   1) наименование органа, принявшего закон;
   2) название закона;
   3) номер и дата принятия;
   4) преамбула;
   5) содержание закона;
   6) последствия несоблюдения закона;
   7) отмена законом иных нормативных правовых актов;
   8) опубликование закона и вступление его в законную силу;
   9) подпись закона уполномоченным лицом.

9. Норма права. Структура нормы права

   Признаки нормы права:
   1) связь с государством – норма права исходит от государства, является официальным выражением его интересов и воли, выражается во властном предписании разрешенного или запрещенного поведения. Государство охраняет норму права от нарушения, обеспечивает ее реализацию;
   2) общеобязательность – норма права обязательна для исполнения всеми гражданами, организациями, должностными лицами и другими субъектами общественных отношений;
   3) формальная определенность – норма права всегда закрепляется в официальном письменном документе, т. е. имеет материальную форму;
   4) представительно обязывающий характер – норма права предоставляет одним субъектам права и возлагает на других обязанности; нельзя реализовать право без обязанности и обязанность без права;
   5) системность – норма права всегда представляет собой особую систему, т. е. совокупность взаимосвязанных элементов.
   Структура нормы права – это ее внутреннее строение, определенный порядок изложения содержания правовой нормы. Структура показывает, из каких частей норма права состоит и как они взаимодействуют. В настоящее время мнение большинства ученых сходятся на том, что норма права состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и санкции.
   Гипотеза – это элемент нормы права, указывающий на условия, при наступлении которых она начинает действовать, т. е. на те фактические обстоятельства, при наличии или отсутствии которых норма реализуется (например, место, время, состав субъектов и др.). Гипотеза указывает на юридические факты, при наступлении которых возникают, изменяются или прекращаются правоотношения.
   По строению различают простую и сложную гипотезы. По форме выражения гипотезы делятся на: абстрактные – действие нормы связано с наступлением отношений определенного вида и казуистические – действие нормы связано с наступлением отдельного, строго определенного случая.
   Диспозиция – это элемент нормы права, определяющий модель должного поведения, устанавливает права и обязанности, которые возникают у субъекта при наступлении условий, указанных в гипотезе. Диспозиции делятся на: управомочивающие, обязывающие, запрещающие. Управомочивающая диспозиция представляет субъекту права на совершение определенных действий. Обязывающая диспозиция предписывает субъекту в обязательном порядке совершить те или иные действия. Запрещающая – предписывает субъекту воздержаться от совершения определенных действий. Также диспозиции можно разделить на:
   1) простые;
   2) альтернативные;
   3) бланкетные.
   Простая – содержит один абсолютно определенный вариант поведения. Альтернативная – указывает несколько вариантов поведения, из которых субъекты могут выбрать наиболее подходящий. Бланкетная – н е содержит вариантов поведения, а отсылает к иным нормам, в которых они содержатся.
   Санкция – это элемент нормы права, содержащий те последствия, которые могут наступить для субъекта при выполнении или невыполнении правил диспозиции. Они могут быть положительными (меры поощрения) или отрицательными (меры наказания).
   В зависимости от степени определенности санкции делятся на:
   1) абсолютно-определенные – содержат точное указание на вид и меру государственного воздействия;
   2) относительно-определенные – устанавливают минимальный и максимальный (либо только максимальный) пределы государственного воздействия;
   3) альтернативные – содержат несколько видов государственного воздействия, из которых правоприменитель выбирает один, наиболее подходящий для данной ситуации.

10. Классификация норм права

   Императивные нормы содержат властные, категоричные, строго обязательные к исполнению государственные предписания (например, нормы уголовного права). Диспозитивные нормы предоставляют субъекту право выбора поведения в рамках закона (например, нормы гражданского права). Рекомендательные нормы содержат наиболее приемлемые правила поведения для общества и государства, однако их несоблюдение не влечет ответственности.
   По времени действия нормы права делятся на постоянные, временные. Постоянные действуют на протяжении длительного времени. Временные действуют в продолжение короткого промежутка времени, и, как правило, в них указано время действия.
   По предмету правового регулирования различают:
   1) конституционные нормы;
   2) нормы гражданского права;
   3) нормы уголовного права;
   4) нормы уголовно-процессуального права;
   5) нормы административного права и т. д.
   По характеру нормы права делятся на материальные, процессуальные. Материальные – закрепляют модель определенного поведения, устанавливают права и обязанности субъектов.
   Процессуальные– определяют порядок, формы и методы реализации материальных норм.
   По сфере действия различают нормы общего действия, ограничительного действия, локальные.
   Нормы общего действия – это прежде всего нормы законов, действующих на территории всей страны и в отношении всех граждан и организаций (например, нормы Конституции РФ). Нормы ограничительного действия действуют на всех граждан и организации в пределах определенной территории или распространяют свое действие на определенный круг субъектов (например, устав субъекта РФ, закон субъекта РФ, Закон РФ «О милиции»). Локальные нормы принимаются и действуют в отношении государственных или негосударственных структур, как правило, юридических лиц (например, правила внутреннего трудового распорядка организации).
   По месту и роли в правовой системе нормы права подразделяются на:
   1) учредительные;
   2) регулятивные;
   3) охранительные;
   4) обеспечительные;
   5) декларативные;
   6) дефинитивные;
   7) коллизионные;
   8) оперативные.
   Учредительные нормы выполняют роль норм-принципов, обязательных для всех иных законодательных актов, физических и юридических лиц.
   Регулятивные нормы закрепляют правила поведения, предоставляют субъектам права и возлагают на них обязанности. Охранительные нормы охраняют общественный порядок, начинают действовать с момента нарушения иных норм, общепринятых принципов поведения в обществе, норм морали и нравственности и т. д. Обеспечительные нормы гарантируют исполнение иных норм. Декларативные нормы информируют население о чем-либо (например, ч. 1 ст. 3 Конституции РФ: «Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ»). Дефинитивные нормы содержат определение того или иного явления (например, ч. 1 ст. 14 УК РФ: «Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания»). Коллизионные нормы предписывают должное поведение в спорной ситуации. Оперативные нормы указывают на срок действия нормы, дату ее вступления в законную силу, прекращения ее действия (например, Федеральный закон от 13 июня 1996 г. «О введении в действие Уголовного кодекса РФ»).
   По кругу лиц различаются нормы права:
   1) действующие в отношении всего общества;
   2) действующие в отношении определенных категорий граждан (нормы Закона «О статусе военнослужащих» от 27 мая 1998 г. действуют только в отношении военнослужащих).

11. Право и мораль

   Мораль (нравственность) – это правила поведения людей в обществе, исторически сложившиеся, выработанные самим обществом, базирующиеся на представлениях людей о добре и зле, справедливости и несправедливости, о честном и бесчестном и т. д.
   Право – это система общеобязательных формально определенных юридических норм, которые выражают общечеловеческие и узкофункциональные интересы, устанавливаются либо санкционируются государством, охраняются от нарушения мерами государственного воздействия, служат регулятором общественных отношений.
   Соотношение права и морали рассматривается с позиций единства, различия, взаимодействия и противоречия.
   Единство права и морали заключается в том, что:
   1) мораль и право являются социальными нормами;
   2) и право, и мораль направлены на регулирование общественных отношений;
   3) они преследуют одни и те же цели: утверждение в обществе справедливости, равенство всех граждан и т. д.;
   4) их требования во многом совпадают.
   Различия права и морали:
   1) право создается государством, а мораль – обществом;
   2) мораль старше права. Государство и право возникли после появления морали;
   3) право содержится в нормативных правовых актах, особых письменных документах, принимаемых с соблюдением особой процедуры. Мораль содержится в общественном сознании, передаются такие нормы устно из поколения в поколение;
   4) нормы морали начинают действовать с момента осознания их обществом, а нормы права – с конкретного срока, который, как правило, установлен в самом нормативном акте;
   5) сфера действия шире у морали, которая регулирует практически все общественные отношения. Право регулирует только наиболее важные общественные отношения, такие как трудовые, права человека и гражданина, властные и т. д. Из сферы действия права выпадают такие отношения, как любовь, дружба и другие, однако мораль регулирует и такие отношения. Их регулирование правом бессмысленно, невозможно, антигуманно;
   6) действие правовых норм обеспечивается мерами государственного воздействия (в т. ч. и принуждением). Соблюдение норм морали основывается на нравственных убеждениях человека. Общество может применить к нарушителю таких норм общественное порицание, убеждение и т. д.;
   7) мораль оценивает поведение человека с позиций добра и зла, справедливого и несправедливого, честного и нечестного, а право – с позиций законного и противозаконного.
   Взаимодействие права и морали: требования права и морали во многом совпадают. Право также стремится к справедливости. Многие нормы морали превращаются в нормы права. Как правило, то, что одобряет или осуждает мораль, соответственно, одобряется или осуждается правом. Право и мораль действуют совместно, там, где заканчивается действие права, вступает в действие мораль. Право помогает морали существовать, во многом право охраняет нормы морали.
   Противоречие между правом и моралью заключается прежде всего в том, что закон одобряет какое-либо поведение, а нормы морали – нет, и наоборот. Это связано с тем, что право более консервативно по своей природе, оно развивается медленнее морали. Право и мораль регулируются различными средствами и методами. Право и мораль пользуются разными подходами к оценке поведения. Типичным примером противоречия между правом и моралью может служить тот факт, что в некоторых странах разрешено употребление слабых наркотических веществ (например, марихуаны).
   В данном случае право относится к этому положительно, а мораль – отрицательно.

12. Толкование права. Правосознание

   Цель толкования – выработать единообразное понимание и применение нормативных актов. Необходимость толкования обусловлена сложностью юридических терминов; несовершенством законодательной техники; необходимостью понимания норм права во взаимосвязи друг с другом, в их системе.
   Способ толкования права – это совокупность приемов и способов, с помощью которых познается смысл юридических норм. Есть несколько способов толкования права:
   1) языковой способ основан на знании языка, на котором закреплены правовые нормы, используются основные правила языка. Здесь выясняются значения отдельных слов и понятий, их взаимосвязь. Если в самой норме законодатель дал определение понятия, то только в этом значении его и нужно применять. С этого способа начинается процесс толкования;
   2) логический способ использует средства логики при познании правовых норм. Исследуются не отдельные слова и предложения, а их система, внутренние связи между различными понятиями. Используются логические приемы: логическое преобразование, логический анализ понятий, выводы по аналогии, выводы от противного и др.;
   3) исторический способ заключается в выяснении исторических условий издания нормативного акта, прослеживается история его развития;
   4) систематический способ – основан на сравнении юридических предписаний друг с другом. Определяется место нормы в системе права, устанавливаются иные нормы, связанные с толкуемой, для уяснения смысла последней;
   5) специально-юридический способ заключается в использовании особых правовых познаний при уяснении содержания нормы, т. е. толкует специальный субъект – ученый-юрист.
   Виды толкования:
   1) официальное;
   2) неофициальное.
   Официальное толкование – это разъяснение смысла нормы государственно-властным органом, обязательное для других субъектов. Официальное толкование делится на нормативное и казуальное.
   Нормативное толкование является общеобязательным, рассчитано на широкий круг субъектов и на неоднократное применение. Нормативное толкование делится на аутентическое и легальное.
   Аутентическое толкование – разъяснение, которое дается органом, издавшим норму, например, разъяснение, данное Государственной Думой РФ по принятому ей закону.
   Легальное толкование осуществляется теми субъектами, которым оно разрешено законом.
   Казуальное толкование осуществляется применительно к конкретному случаю или делу, обязательно только по отношению к этому случаю или делу. Например, разъяснение суда по конкретному уголовному делу).
   Неофициальное толкование осуществляется не уполномоченными на это субъектами, не общеобязательно, не влечет юридических последствий. Примером могут служить разъяснения, данные учеными-юристами в учебниках, комментариях и т. д.
   Правосознание – это совокупность представлений, взглядов, оценок, эмоций, выражающих отношение людей к праву.
   Структура правосознания:
   1) правовая психология – это чувства, настроения, переживания, которые возникают у людей по поводу действующего права;
   2) правовая идеология – отношение общества в целом к праву.
   Виды правосознания:
   1) обыденное – отношение к праву всего общества, основанное на жизненном опыте;
   2) профессиональное – отношение к праву профессионалов (юристов), основанное на глубоком знании законов и практики их применения;
   3) научное – отношение к праву ученых-юристов, выражающееся в теоретических научно обоснованных взглядах.

13. Правонарушение

   Признаки правонарушения:
   1) виновность. Вина – это внутреннее психическое отношение правонарушителя к содеянному. Правонарушитель должен осознавать общественную опасность совершенного им поступка, возможность наступления вредного последствия и должен иметь свободу выбора, возможность действовать по своему усмотрению по отношению к поступку;
   2) противоправность – выражается в игнорировании субъектом предписаний, невыполнении им своих обязанностей, в прямом нарушении закона. Следует иметь в виду, что в разные исторические эпохи в разных странах деяние, совершенное субъектом, может оцениваться и как преступление, и как проступок, и как юридически безразличное поведение;
   3) общественная опасность – означает, что деяние причиняет вред личности, обществу или государству;
   4) любое правонарушение – это деяние, совершенное человеком;
   5) наличие вреда – правонарушение всегда причиняет вред общественным отношениям, охраняемым правом. Вред может быть материальным и моральным, значительным и незначительным и т. д.;
   6) причинная связь между причиненным вредом и совершенным противоправным деянием. Связь должна быть прямой и закономерной.
   По степени общественной опасности правонарушения делятся на преступления и проступки. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания (ч. 1 ст. 14 УК РФ). Преступления отличаются большой степенью общественной опасности.
   Проступки делятся на: 1) гражданские, совершающиеся в сфере имущественных отношений и связанных с ними личных неимущественных отношений. Ответственность за такие проступки носит правовосстановительный характер, т. е. выражается в возмещении вреда;
   2) административные, совершающиеся в сфере государственного управления, охраняемого административной, финансовой, земельной и некоторыми другими отраслями права;
   3) дисциплинарные, совершающиеся в сфере трудовых отношений;
   4) процессуальные, совершающиеся в сфере осуществления правосудия.
   Состав правонарушения – совокупность элементов, при наличии которых возможны юридическая ответственность и наказание. В него входят следующие элементы:
   1) объект правонарушения – это те общественные отношения, которые охраняются правом;
   2) объективная сторона показывает, как выражается правонарушение вовне. Состоит из трех элементов:
   а) само противоправное деяние;
   б) общественно вредные последствия;
   в) причинная связь между ними;
   3) субъект правонарушения – это вменяемое физическое лицо, достигшее определенного возраста, или юридическое лицо;
   4) субъективная сторона – это внутреннее психическое отношение лица к совершенному им общественно опасному деянию (вина).
   Существуют две основные формы вины: умысел и неосторожность.
   Умысел бывает:
   1) прямым – лицо осознает общественную опасность совершаемого деяния, предвидит возможность наступления опасных последствий и желает их наступления;
   2) косвенным – лицо осознает общественную опасность своего деяния, предвидит возможные последствия и не желает их наступления.
   Неосторожность выражается в виде:
   1) легкомыслия – лицо осознает характер своего поведения, предвидит возможный вред и рассчитывает на предотвращение этих последствий;
   2) небрежности – лицо не предвидит возможности наступления опасных последствий, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

14. Юридическая ответственность. Виды

   Признаки юридической ответственности:
   1) устанавливается государством в нормах права;
   2) наступает только за совершенное правонарушение;
   3) выражается в особых неблагоприятных последствиях, на личность возлагаются дополнительные обязанности;
   4) применяется специально уполномоченными государственными органами;
   5) возлагается в особой процессуальной форме;
   6) обеспечивается государством.
   Общая цель ответственности – защитить права и свободы человека и гражданина, общественный порядок.
   Принципы юридической ответственности:
   1) законность – меры принудительного характера, основания, условия и порядок их применения, которые должны быть закреплены в законе;
   2) справедливость – наказание, применяемое к лицу, совершившему правонарушение, должно соответствовать характеру и степени общественной опасности правонарушения, обстоятельствам его совершения и личности виновного;
   3) гуманизм – ответственность не может иметь своей целью причинение физических страданий или унижение человеческого достоинства;
   4) виновная ответственность – наказание назначается только при наличии вины в действиях (бездействии) правонарушителя;
   5) равенство граждан перед законом – лица, совершившие правонарушения, подлежат ответственности независимо от пола, расы, национальной принадлежности и т. д.;
   6) презумпция невиновности – каждый гражданин считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке;
   7) неотвратимость юридической ответственности – неизбежность наказания за совершенное правонарушение.
   Функции юридической ответственности: штрафная, правовосстановительная и воспитательная.
   Виды юридической ответственности:
   1) уголовная ответственность – наступает за совершение преступления и является самым суровым видом ответственности. Возлагается на основании специального акта – приговора суда;
   2) гражданско-правовая ответственность – наступает за имущественный вред, личный неимущественный вред и за причинение внедоговорного вреда имуществу или личности. Носит правовосстановительный характер (возмещение всех убытков);
   3) административная ответственность – наступает за совершение административных проступков. Основанием для такой ответственности является протокол об административном правонарушении. Ответственность проявляется в штрафах, предупреждениях и др.;
   4) дисциплинарная ответственность – наступает за нарушения трудовой, учебной, служебной и других дисциплин;
   5) материальная ответственность – наступает за причиненный рабочими или служащими вред организации или учреждению.
   Обстоятельства, исключающие привлечение лица к юридической ответственности:
   1) невменяемость субъекта правонарушения – неспособность лица понимать значение своих действий вследствие психического заболевания;
   2) необходимая оборона – субъект защищает свои законные права либо права и законные интересы других лиц, общества, государства от общественно опасного посягательства путем причинения вреда правонарушителю, если при этом не было превышения пределов необходимой обороны;
   3) крайняя необходимость – устранение опасности, угрожающей интересам личности, обществу, государству, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами, а причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный;
   4) малозначительность правонарушения;
   5) физическое или психическое принуждение;
   6) казус;
   7) обоснованный риск;
   8) исполнение приказа или распоряжения.

15. Основные правовые системы современности

   1) англосаксонская правовая система;
   2) континентальная правовая система.
   Англосаксонская правовая система базируется на общем праве Англии, возникшем на рубеже XI–XII вв.
   Эта правовая система не знает деления права на частное и публичное. В ней отсутствует строгое разграничение материального и процессуального права. В англосаксонской системе структурно не выделены отрасли права, известные в континентальной Европе.
   Не знает она и кодификации (деятельности по глубокой внешней и внутренней переработке законодательства. В результате этого процесса появляется новый нормативный акт – Кодекс – сложный нормативный документ, регулирующий общественные отношения в рамках правовой отрасли).
   Основным источником права в этих странах является судебный прецедент, который считается обязательным для всех судов при рассмотрении аналогичных дел. Суд творит право, но создает он не общие, а казуистические нормы, т. е. правила для решения конкретного дела.
   В англосаксонских странах понятия «право» и «закон» не совпадают. Парламентский закон становится правом страны только в том случае, если он истолкован судом. Значительную роль в качестве источников права в этих странах играют обычаи и конституционные соглашения.
   Последние весьма широко применяются в сфере осуществления государственной власти. Наконец, англосаксонскому праву свойственны особая терминология, наличие ряда институтов, не встречающихся в других странах. Англосаксонская правовая система свойственна Великобритании, США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и др.
   Континентальная правовая система (романо-германская правовая семья) возникает из римского права.
   В XIII–XVII вв. произошло возрождение римского права, распространение его по Европе и приспособление его к новым условиям. Континентальная правовая система возникла в Европе и затем была воспринята другими государствами. Эта правовая система развилась в XIX в. под влиянием французского права, в XX в. на ее развитии сказалось германское право.
   

комментариев нет  

Отпишись
Ваш лимит — 2000 букв

Включите отображение картинок в браузере  →